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“盜鏈”類視頻聚合平臺直接侵犯著作權(quán)

日期:2017-01-13 21:25:54 / 人氣: 0次 / 來源:未知

  “十盜版,九聚合”。目前,視頻聚合平臺成為視頻產(chǎn)業(yè)中侵權(quán)最為集中、訴訟最多的領(lǐng)域,但是產(chǎn)業(yè)界和司法界對這一問題的認(rèn)識并不一致。近日,北京市朝陽區(qū)人民法院依法對樂視網(wǎng)(現(xiàn)已更名為樂視視頻)訴視頻聚合軟件“電視貓”侵權(quán)及不正當(dāng)競爭案作出一審判決。判決認(rèn)定“電視貓”構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭,并判決“電視貓”賠償樂視網(wǎng)52.2萬元。這一判決不僅對于視頻行業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)司法保護具有重要意義,其運用著作權(quán)法規(guī)制視頻聚合平臺運營模式的思路也極具啟發(fā)意義。
  法院認(rèn)為,“電視貓”所稱的“深度鏈接”行為并非法律和技術(shù)概念,其中包含的“鏈接”字樣,容易混淆于合法、普通的鏈接。但是“電視貓”的這種“深度鏈接”與普通鏈接呈現(xiàn)內(nèi)容的來源不同、呈現(xiàn)內(nèi)容的形式不同、被鏈接網(wǎng)站的接受程度不同、內(nèi)容獲取的隨機性不同。其實現(xiàn)方式是通過對樂視網(wǎng)向用戶提供的正常播放過程中的數(shù)據(jù)進行解析,獲取視頻資源絕對URL地址中的參數(shù),通過破解參數(shù)值得到完整的、可直接訪問的視頻資源絕對URL地址,達到向用戶提供視頻播放的目的,是一種盜鏈行為。
  盜鏈行為,是指破解技術(shù)措施的深度鏈接,也是目前視頻聚合平臺侵權(quán)盜版的主要形式。深度鏈接分為一般深度鏈接和破解技術(shù)措施的深度鏈接兩種形式。兩者在播放時均未進行跳轉(zhuǎn)呈現(xiàn)出被鏈網(wǎng)站頁面,最終均未實現(xiàn)被鏈網(wǎng)站上的廣告利益并占用被鏈網(wǎng)站的寬帶資源。兩者的區(qū)別在于是否破解了他人的技術(shù)措施,相比之下,破解技術(shù)措施的深度鏈接行為危害性更強。
  筆者從界定構(gòu)成信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)的“提供”行為出發(fā),運用侵權(quán)構(gòu)成要件理論,認(rèn)為通過視頻聚合軟件技術(shù)破解后的“提供行為”,達到對涉案作品進行提供與傳播的直接控制,使用戶最終實現(xiàn)了通過網(wǎng)絡(luò),在任意的時間、地點獲取作品的目的,構(gòu)成了對權(quán)利人信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)的直接侵權(quán)。
  是否侵權(quán)存在標(biāo)準(zhǔn)之爭
  司法審判中,對信息網(wǎng)絡(luò)傳播行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)存在分歧,包括是“服務(wù)器標(biāo)準(zhǔn)”還是“用戶感知標(biāo)準(zhǔn)”,問題在于對“提供行為”的界定不一。標(biāo)準(zhǔn)之爭在一定程度上造成司法實踐處理的不統(tǒng)一。
  著作權(quán)法第十條第十二項規(guī)定,信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán),系以有線或者無線的方式向公眾提供作品,使公眾可以在其個人選定的時間和地點獲得作品的權(quán)利。《最高人民法院關(guān)于審理侵害信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)民事糾紛案件適用法律若干問題的規(guī)定》(簡稱《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)規(guī)定》)第三條第一款規(guī)定,網(wǎng)絡(luò)用戶、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者未經(jīng)許可,通過信息網(wǎng)絡(luò)提供權(quán)利人享有信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)的作品、表演、錄音錄像制品,除法律、行政法規(guī)另有規(guī)定外,人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其構(gòu)成侵害信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)行為。該條第二款規(guī)定,通過上傳到網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、設(shè)置共享文件或者利用文件分享軟件等方式,將作品、表演、錄音錄像制品置于信息網(wǎng)絡(luò)中,使公眾能夠在個人選定的時間和地點以下載、瀏覽或者其他方式獲得的,人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其實施了前款規(guī)定的“提供行為”。
  從上述規(guī)定可以得出,構(gòu)成信息網(wǎng)絡(luò)傳播行為應(yīng)符合:信息網(wǎng)絡(luò)傳播采用有線或無線的方式;受到信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)控制的行為,是“提供行為”;網(wǎng)絡(luò)用戶可以在個人選定的時間和地點以下載、瀏覽或者其他方式獲得作品。那么,如何界定“提供行為”呢?
  我國著作權(quán)法對信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)的規(guī)定,直接來源于1996年12月20日締結(jié)的《世界知識產(chǎn)權(quán)組織版權(quán)公約》(簡稱《版權(quán)公約》)的表述。《版權(quán)公約》第八條規(guī)定:“……文學(xué)和藝術(shù)作品的作者應(yīng)享有專有權(quán),以授權(quán)將其作品以有線或無線方式向公眾傳播,包括將其作品向公眾提供,使公眾中的成員在其個人選定的地點和時間可獲得這些作品。”其后半部分的“將其作品向公眾提供,使公眾中的成員在其個人選定的地點和時間可獲得這些作品”系我國著作權(quán)法信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)規(guī)范來源的直接參考依據(jù)。若參考條約的英文文本來理解“提供”二字,中文的“提供”對應(yīng)的是英文“making available to the public”(使之處于公眾可獲取的狀態(tài))。可見,使公眾可獲取的狀態(tài)是“提供”的結(jié)果。
  最高人民法院在《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)規(guī)定》中對“提供行為”采取了列舉方式:上傳到網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器;設(shè)置共享文件;利用文件分享軟件等方式。可以看到,技術(shù)的發(fā)展使法律在制定上留有了適用的空間,以達到法律適用的穩(wěn)定性、可適用性。該司法解釋考慮了技術(shù)發(fā)展的可能性,對“提供行為”的界定使用了“等方式”進行表述。同時,該解釋中的第五條,還將“網(wǎng)頁快照、縮略圖等方式”達到實質(zhì)替代的也認(rèn)定為“提供行為”。
  綜上所述,受信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)控制的行為,是“提供行為”;而“上傳到網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器”的行為,不是唯一的“提供行為”;“提供行為”還應(yīng)適應(yīng)新技術(shù)的發(fā)展而添加。換言之,該司法解釋為“提供行為”的擴張性解釋留存了空間。
  “盜鏈”行為構(gòu)成侵權(quán)
  通過電視貓視頻聚合軟件播放視頻作品的途徑,可以看到該軟件是通過破解技術(shù)措施,獲取被鏈網(wǎng)站視頻資源的服務(wù)器訪問權(quán)限及資源最終存儲地址,達到直接向平臺用戶播放視頻資源的目的,而同類視頻聚合軟件采取的手段基本大同小異。雖然聚合平臺辯稱僅提供技術(shù)服務(wù),但實質(zhì)上是以搜索、鏈接為名實現(xiàn)了在自己的APP上播放他人網(wǎng)站上視頻資源的效果。應(yīng)當(dāng)說,從APP開發(fā),到提供搜索服務(wù),到編排熱門影視劇作品,再到存儲上述作品的鏈接,聚合平臺的上述工作作為“技術(shù)服務(wù)”名實相符。如果其所從事的行為僅止于此,相信不會出現(xiàn)太大的爭議。但之后通過其APP直接播放影視作品,將視頻網(wǎng)站服務(wù)器上存儲的作品呈現(xiàn)給用戶卻從根本上動了視頻網(wǎng)站及APP的“奶酪”。即使從“互聯(lián)網(wǎng)是一個互聯(lián)互通的自由世界”這一觀點考慮,自由的互聯(lián)互通,也絕不意味著任何資源的無對價獲取,不意味著任何資源的不受法律及技術(shù)的保護。從這個意義上講,“不勞而獲”的視頻聚合平臺引起斥巨資引進版權(quán)的傳統(tǒng)視頻網(wǎng)站的一致反對便不難理解了。
  不可否認(rèn),視頻聚合平臺確實沒有將播放視頻存儲在其服務(wù)器上,但其行為卻是將他人的服務(wù)器作為其向用戶提供視頻資源的存儲來源,達到了向用戶提供視頻資源的目的。該行為顯然具備了違法性,對視頻網(wǎng)站構(gòu)成了直接損害;而正是由其行為引發(fā)了損害后果的產(chǎn)生,其實施的行為與該損害后果有著直接的因果關(guān)系;上述一切的前提,均由于視頻聚合平臺存在利用視頻網(wǎng)站享有合法權(quán)利的作品獲取利益的的主觀故意。因此,視頻聚合平臺的行為符合侵權(quán)行為的構(gòu)成要件。
  構(gòu)成“提供”屬于直接侵權(quán)
  在認(rèn)定“盜鏈”行為構(gòu)成侵權(quán)的前提下,再回到信息網(wǎng)絡(luò)傳播行為的本質(zhì),分析視頻聚合軟件的“盜鏈”行為是否構(gòu)成“提供”,從而界定是否直接侵犯信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)。
  筆者認(rèn)為,第一,一方的“提供”對應(yīng)的是另一方的“獲取”,僅僅通過聚合平臺本身,網(wǎng)絡(luò)用戶即可實現(xiàn)視頻網(wǎng)站上影視作品全部內(nèi)容的正常觀看,無需借助任何其他因素,實現(xiàn)獲取;第二,這種獲取,對于未安裝視頻網(wǎng)站APP、未進入視頻網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)用戶,原本是不可能實現(xiàn)的;在進入視頻網(wǎng)站APP(或進入其網(wǎng)站)以獲取作品可能之外,網(wǎng)絡(luò)用戶獲得了新的獲取作品可能,即將被鏈的視頻網(wǎng)站的服務(wù)器作為其實現(xiàn)提供的外置存儲資源;第三,有信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)的視頻網(wǎng)站向用戶提供作品的方式,與聚合平臺向用戶展現(xiàn)作品的方式,效果完全一樣,從而使得視頻網(wǎng)站通過作品的信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)實現(xiàn)的經(jīng)濟價值完全轉(zhuǎn)移至聚合平臺。結(jié)合上述分析,聚合平臺的盜鏈,已經(jīng)構(gòu)成信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)意義上的“提供”。
  對于“提供”行為,有學(xué)者指出,將作品上傳到開放服務(wù)器后,則用戶原本就可以通過直接登錄該服務(wù)器獲得作品,如果作品未刪除且服務(wù)器一直開放,則作品的可獲得的狀態(tài)就會一直持續(xù),因而設(shè)置深度鏈接,不可能導(dǎo)致作品“第二次”處于可獲取的狀態(tài)。但是如果將作品下載后,再次上傳至其他服務(wù)器的,則將導(dǎo)致一個新的、獨立的“為公眾所獲得的狀態(tài)”。這種意義上理解“提供”,在傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)下是沒有任何問題的。但在視頻盜鏈的情況下,有了明顯不同:
  其一,使作品處于可獲得狀態(tài)的,不是因為“上傳”至服務(wù)器。因為視頻資源存儲的服務(wù)器,均是不直接對外開放、無法直接訪問的。從這個意義上講,“提供”并非從上傳至服務(wù)器開始。
  其二,視頻網(wǎng)站向用戶提供的客戶端,是提供作品,使作品處于可訪問狀態(tài)的開始。即按照權(quán)利人的預(yù)期,只有通過其許可的客戶端、播放器,獲取作品的請求才被允許。
  其三,盜鏈的客戶端、盜鏈行為,使作品有了一個新的可獲取狀態(tài)、可獲取途徑。因為使用盜鏈?zhǔn)侄蔚囊曨l聚合軟件的出現(xiàn),權(quán)利人的約束性限制失效,使用聚合平臺軟件,也可以獲取作品。
  由此可見,在盜鏈的情況下,聚合平臺軟件實際上導(dǎo)致作品“第二次”處于可獲取的狀態(tài),而且是一個新的、獨立的“為公眾所獲得的狀態(tài)”。進一步而言,在云存儲的時代,我們可以設(shè)想一種比較極端的狀態(tài),即整個互聯(lián)網(wǎng)上只存在作品的一個復(fù)制件,未經(jīng)授權(quán)不得訪問。著作權(quán)人不再以提供作品載體及復(fù)制件的形式授權(quán)視頻網(wǎng)站對作品進行信息網(wǎng)絡(luò)傳播,而是授權(quán)視頻網(wǎng)站鏈接該唯一的作品復(fù)制件。這種情形下,未經(jīng)授權(quán)的盜鏈,難道可以用“服務(wù)器標(biāo)準(zhǔn)”尋求免責(zé)嗎?肯定是不可以的。視頻聚合平臺的盜鏈行為,其實就是這種極端狀態(tài)的簡化版而已。
  可以看到,通過視頻聚合軟件技術(shù)破解后的“提供行為”,使用戶最終實現(xiàn)了通過網(wǎng)絡(luò),在任意的時間、地點獲取作品。在此,應(yīng)當(dāng)強調(diào)的是,視頻聚合平臺的行為,對播放作品所對應(yīng)的絕對URL鏈接地址實現(xiàn)了實際的有效獲取和控制,從而達到對涉案作品進行提供與傳播的直接控制,并最終提供給用戶,而產(chǎn)生損害的后果。這種實際獲取、控制及提供的過程,給視頻網(wǎng)站造成了直接的損害,構(gòu)成了對權(quán)利人信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)的直接侵害,即直接侵權(quán)。(作者:林子英、崔樹磊,北京市朝陽區(qū)人民法院)




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